Как стать автором
Обновить
278.75
Online patent
Ваш личный патентный офис
Сначала показывать

Можно ли использовать мат из других языков в российских товарных знаках?

Закон суров: нельзя регистрировать такие бренды, которые будут противоречить общественным интересам, нормам морали и нравственности.

Расшифровка этого нормативного положения содержится в многочисленных актах органов власти:

1. Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482. Ведомство указывает, что, рассматривая вопрос, противоречит ли заявляемое обозначение представленным выше параметрам, — учитывается, в том числе и, например, непристойность внутреннего содержания, антигуманность, оскорбление человеческого достоинства и многое другое.

2. Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 (ред. от 25.03.2022). Обозначениями, которые противоречат общественным интересам и указанным принципам, считаются такие объекты, которые выступают против установленного порядка и могут также спровоцировать справедливое возмущение со стороны других граждан. 

3. Приказ Роспатента от 23.03.2001 № 39 (ред. от 06.07.2001). В данном нормативном акте акцентируется внимание на том, что обозначения, заявленные к регистрации и включающие неудобоваримые комбинации, относятся к категории «скандальные». Чтобы их правильно оценить (и, соответственно, решить вопрос: можно ли зарегистрировать) — эксперты должны учесть фактор восприятия объекта потребителем.

Это означает, что обсценная лексика в товарных знаках невозможна?

Да. Закон и подзаконные документы, как мы видим, прямо это запрещают.

Однако в госорганах иногда что-то выходит из-под контроля.

Такая ситуация, например, произошла с товарным знаком, который прошел по каталогу Роспатента как «pizduk».

Продержалось это обозначение, отметим особо, в публичном поле недолго: в 2020 году его зарегистрировали для товаров, связанных с табакокурением, а в 2021 — уже аннулировали. 

Патентные поверенные, комментируя этот кейс, указывали на то, что, скорее всего, отказ поступил из-за противоречия «общественным интересам, принципам гуманности и морали».

Но это еще не всё. В базе данных есть, например, и товарный знак на латинице (в двух вариациях с одинаковым содержанием — первая, вторая), который звучит на русском как ругательное слово. Как видим, бренд является действующим. Заявители добавили фантазийность, чтобы обойти запрет и, как видно, видоизменили известное всем ругательство.  

Зарегистрировать товарный знак можно здесь.

Теги:
+1
Комментарии1

Наши статьи в шорт-листе "Технотекста"

Две статьи из нашего блога вошли в шорт-лист премии "Технотекст". Это материал Полины Гуленок про «Киотский ар-деко» от загадочного Кобаяси Каити и статья Александра Артамонова про феномен Руанды. Также рекомендуем материалы других авторов, вошедших в шорт-лист, если ищете, что почитать на майских.

Теги:
+6
Комментарии0

Как защитить антивирусную программу в Роспатенте

В сфере программного обеспечения развито пиратство, особенно в России. Призвать к ответственности нарушителя бывает непросто, особенно если программа не прошла официальную регистрацию. Защитить права на антивирус можно при помощи авторского права и патентной системы. 

Как устроена правовая защита компьютерных программ

Программы для ЭВМ, как и базы данных, относятся к авторскому праву. В России объекты авторского права не подлежат официальной регистрации, но для программ и баз данных сделано исключение. Их можно официально защитить в Роспатенте. Фактически это обычное депонирование — копия программы помещается в хранилище. По закону права на программу будут принадлежать разработчику и без такой регистрации, но их будет сложнее доказать. 

Защита распространяется именно на код программы на конкретном языке. Если кто-то сделает такой же антивирус на другом языке программирования или украдет саму концепцию защиты, то доказать нарушение прав будет почти невозможно. 

Если удалось придумать действительно новаторскую антивирусную программу, можно попробовать оформить на неё полноценный патент на изобретение. Так поступает тот же Яндекс. Шансы повышаются, если вместе с описанием концепции защиты регистрируется специальное устройство. В ходе такой регистрации получится получить защиту на 20 лет, как для изобретения.

Как зарегистрировать программу в Роспатенте

Чтобы зафиксировать свои авторские права, нужно подать в Роспатент соответствующий пакет документов с заявлением. Должна быть представлена копия программы и реферат, который будет в случае успеха размещен в открытом доступе в реестрах ФИПС. Перед подачей документов нужно уплатить государственную пошлину. Для юридических лиц она составляет 4500 рублей, а для физических лиц — 3000 рублей. После принятия документов около двух месяцев осуществляется проверка документов и непосредственно регистрация программы с публикацией данных в реестре. 

Если регистрировать программу в качестве изобретения, то процесс будет гораздо сложнее. Будет нужно пройти проверку на уникальность и изобретательский уровень, что в случае с регистрацией программы довольно сложно. Пошлины также будут выше, придется заплатить отдельно за формальную проверку и проверку по существу. Однако и защита в итоге будет более существенной.

Теги:
+4
Комментарии0

Какие выгоды можно получить от регистрации программы для ЭВМ в Роспатенте?

В первую очередь, свидетельство о регистрации программы для ЭВМ — это охранный документ. Он дает формальное подтверждение наличия исключительных прав на программный код.

Получение инструмента для защиты от незаконного копирования, использования, распространения программы (ее исходного кода), согласно: 

— УК РФ Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав;

— КОАП РФ Статья 7.12. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав — ГК РФ Статья 1252.

Защита исключительных прав. Если программу незаконно использует третье лицо, можно через суд получить компенсацию до 5 млн рублей или возмещение упущенной вами выгоды в двойном размере.

Реальный кейс: Агрофирма «Южная» незаконно использовала программное обеспечение компании «1C» (свидетельства о регистрации №2001611306 и №2001610830) Перед иском в суд “1С” обратилась к нарушителю с предложением урегулировать спор досудебным соглашением, но “Южная” на это не ответила. Суд встал на сторону владельца ПО и компания “1С” получила компенсацию за нарушение ее прав в размере двукратной стоимости использования программы — 568 000 руб. (Дело № N А35-839/2020).

Способ идентификации программы для заключения лицензионных договоров, которые освобождаются от НДС (в случае включения программы в Реестр отечественного ПО). И то же самое свидетельство можно будет предоставить в Федеральную налоговую службу.

Упрощение процедуры постановки программы на баланс компании в качестве нематериального актива, предоставления информации в банки при заключении кредитного договора (в качестве объекта залога). При постановке программы на баланс ее стоимость рассчитывается как сумма затрат на ее создание. Эти затраты не списываются, а капитализируются, что позволяет увеличить стоимость чистых активов компании и ее прибыль. Дополнительный аргумент при внесении программы в реестр отечественного ПОСвидетельство принимается Минцифры как дополнительный документ, подтверждающий наличие исключительного права (наряду с первичными документами, но не заменяет их).

Бесплатный поиск

Поиск по программам

Регистрация программы

Теги:
+5
Комментарии0

Что такое нематериальные активы компании с точки зрения бухгалтерского учета?

Нематериальный актив (НМА) — это бухгалтерский термин, который равнозначен понятию “объект интеллектуальной собственности” (ОИС). 

Фактически, любой ОИС (программу, изобретение и т. д.) можно поставить на бухгалтерский учет в компании и тем самым превратить его в нематериальный актив.

С точки зрения бухгалтерского учета нематериальный актив единовременно отвечает критериям:

а) не имеет материально-вещественной формы; 

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности: 

  • при производстве и/или продаже ею продукции,

  •  при выполнении работ или оказании услуг,

  • для предоставления за плату во временное пользование, 

  • для управленческих нужд, 

  • для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана; 

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев; 

г) способен приносить организации доход в будущем (или обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана), на получение которых организация имеет право (в частности, в отношении такого актива у организации при его приобретении (создании) возникли исключительные права, права в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование права на такой актив) и доступ иных лиц к которым организация способна ограничить; 

д) может быть выделен (идентифицирован) из других активов или отделен от них.

Для целей бухгалтерского учета требуется документальное оформление прав на НМА. В бухгалтерском учете объекты НМА принимаются к учету по фактической (первоначальной) стоимости, которая определяется в порядке, установленном п. 13 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Перечень результатов интеллектуальной деятельности (РИД), признаваемых нематериальными активами (НМА):

Таким образом, практически любой ОИС можно поставить на бухгалтерский учет и тем самым превратить в НМА. Важное изменение 2024 года — товарные знаки, созданные собственными силами компании, теперь не признаются НМА. А если компания приобрела чужой товарный знак по договору отчуждения, он будет признаваться НМА — подробности чуть ниже).

Нельзя признать НМА:

  • Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, приобретенные или созданные для продажи; такие активы/объекты признаются в качестве товаров;

  • Средства индивидуализации (например, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания), созданные собственными силами организации. Затраты на такие объекты невозможно отличить от затрат на развитие бизнеса в целом, в бухгалтерском учете они учитываются как текущие расходы;

  • Интеллектуальные и деловые качества персонала организации, его квалификацию и способность к труду;

  • Информацию о покупателях (заказчиках) и иных контрагентах организации, созданную собственными силами организации. Затраты на создание клиентской базы — это текущие расходы организации (если, конечно, эта информация не структурирована в форме базы данных и не зарегистрирована соответствующим образом в Роспатенте);

  • Материальные носители (вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в случае, когда организация приняла решение об учете этих материальных носителей (вещей) отдельно от объекта нематериальных активов.

Если объекты интеллектуальной собственности (включая товарный знак), на который приобретены исключительные права, соответствуют всем признакам, необходимым для бухгалтерского учета РИД в качестве НМА, то они могут и должны учитываться как НМА на балансе организации.

Бесплатный поиск

Поиск по программам

Регистрация программы

Теги:
+5
Комментарии0

Что такое нематериальные активы с точки зрения налогового учета?

Согласно Налоговому кодексу нематериальные активы — это результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика в собственности и используются им для извлечения дохода со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб.

Налоговый кодекс признает нематериальными активами: 

а) приобретенные и/или созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности; 

б) иные объекты интеллектуальной собственности, которые используются в производственных целях свыше 12 месяцев.

Например, компания “Онлайн патент” в работе использует собственное ПО, которое является нематериальным активом и учитывается на балансе. 

Для признания нематериального актива необходимы: 

  • способность актива приносить налогоплательщику доход, 

  • правильно оформленные документы на актив.

Бесплатный поиск, мониторинг и регистрация товарных знаков  и других объектов интеллектуальной собственности.

Поиск по программам

Регистрация программы

Теги:
+7
Комментарии2

Что такое договор доверительного управления исключительным правом?

Это письменный контракт, в рамках которого назначенный учредителем управляющий обязан заниматься руководством, контролем и использованием предоставленными ему по договору активами (в данном случае — исключительным правом на интеллектуальную собственность). Управляющий может работать, например, в интересах учредителя или обозначенного им другого субъекта (выгодоприобретателя).

Конструкция договора доверительного управления предусматривает следующие обязательные параметры:

  • Четкое определение полномочий управляющего: какие действия он может осуществлять, а какие — нет;

  • Указание объема передаваемых прав. Как известно, исключительное право можно передать как в полном объеме, так и частично;

  • Установление ответственности за уклонение управляющего от своих обязанностей. 

Также в оформляемом договоре нужно указать все существенные условия. Без них соглашение не будет считаться заключенным. В российском законодательстве существенными условиями для такого типа контрактов считаются

  • предмет договора и перечень передаваемых объектов;

  • период действия контракта и то, каким образом соглашение может быть расторгнуто; 

  • наименование выгодоприобретателя; 

  • размер и формат выплат (соглашение всегда возмездное).  

Особенности договоров такого типа

  • Предусматривается в отношении любых исключительных прав: это не только товарные знаки, но и, например, ноу-хау, программы для ЭВМ, базы данных;

  • Участвующие субъекты — ИП и коммерческие организации (исключая унитарные предприятия);

  • Управление активами всегда производится за чужой счет;

  • Передача исключительного права предусматривает возможность его юридической защиты управляющим.

В чем преимущество договора доверительного управления?

Если вы являетесь иностранным правообладателем, работающим в РФ, то конструкция контракта предполагает, что объекты интеллектуальной собственности остаются за вами, а не полностью передаются контрагенту. 

Бесплатный поиск, мониторинг и регистрация товарных знаков  и других объектов интеллектуальной собственности.

Поиск по программам

Регистрация программы

Теги:
+5
Комментарии0

Авторское право на логотип vs. товарный знак и патент на промышленный образец: что выбрать?

Для начала разберемся в юридической сущности представленных категорий.

Дизайнер нарисовал логотип. У него возникают авторские права на придуманное. Создатель объекта может зарегистрировать его в депозитарии, но такая процедура не считается обязательной. Факт проделанной работы фиксируется многочисленными документами: например, заключенным договором, а также исходным файлом, в свойствах которого зачастую можно увидеть дату создания объекта и имя автора.

Компания, заполучив этот логотип, может зарегистрировать его в Роспатенте. Такая регистрация:

  • Защищает раскручиваемый бренд от патентных троллей и ушлых конкурентов;

  • Позволяет взыскивать с нарушителей, использующих незаконно ваш товарный знак, компенсацию в размере до 5 млн рублей;

  • Охраняет ваш сайт;

  • Дает возможности территориально расширять проект на основе франшизы.

Что касается промышленного образца, то здесь идет речь исключительно об оформлении в Роспатенте внешнего вида товара, его упаковки.

Достаточно ли защиты авторских прав на логотип?

Если вы дизайнер, который работает по заказу, — да. В случае судебного конфликта — вы представите разнообразные документы, фиксирующие факт создания проекта (от идеи до реализации) и его последующей юридической передачи.

Если же вы работаете в бизнесе, то одного авторского права на логотип будет явно мало. Регистрация товарного знака, как, впрочем, и патентование промышленного образца усиливают юридическую охрану созданного и введенного в жизнь объекта интеллектуальной собственности: для суда будут иметь серьезное значение официальные бумаги, выданные органом государственной власти.

Что же выбрать в этой ситуации: регистрацию товарного знака или промышленного образца?

Надо учитывать преимущества оформления каждого из обозначенных объектов.

Товарный знак:

  • Можно зарегистрировать практически любой объект: форму бутылки, печенья, упаковки конфет или иного товара;

  • Товарный знак регистрируется на десять лет. Вы можете продлевать правовую охрану бренда неоднократно. Для промышленных образцов максимальный период защиты составляет 25 лет (исходно патент выдается на 5 лет, его можно продлить пять раз);

  • Регистрация товарного знака заметно проще, чем оформление промышленного образца. Эксперты, оценивая представленный им бренд, смотрят на похожие объекты в выбранной вами сфере внутри страны. В это же время — для патентования промышленных образцов нужно соблюсти правило мировой новизны.

Промышленный образец:

  • Вы можете не применять на практике оформленный промышленный образец и никаких последствий не будет. Отметим, что в отношении зарегистрированного бренда предусматривается возможность досрочного прекращения правовой охраны из-за неиспользования.

А можно сделать комплексную регистрацию, оформив и товарный знак, и получив патент на промышленный образец?

Да. Такое действие:

  • Во-первых, исключит возможность юридических столкновений с другими участниками рынка;

  • Во-вторых, если, например, один из объектов прекратит свое действие, то на другой — это не повлияет.

Зарегистрировать товарный знак можно здесь. А промышленный образец (патент на дизайн) тут.

 

Теги:
Всего голосов 6: ↑5 и ↓1+4
Комментарии0

Что такое гудвилл и какую роль в нем играет интеллектуальная собственность

Гудвилл переводится с английского как «добрая воля» и встречается в научно-практической литературе чаще всего в контексте неидентифицируемого актива компании, то есть репутации, монополии на рынке и так далее.

Есть и иные точки зрения. Ряд авторов относят к гудвиллу:

  • имеющуюся возможность корпорации получать прибыль выше рынка;

  • либо возникающий синергетический эффект, когда объединяются активы двух крупных корпораций;

  • либо бухгалтерский расчет, применяемый при покупке другого бизнеса.

Как оценить гудвилл?

Для этого чаще всего используется следующая формула: из цены покупки объекта вычитается стоимость имеющихся активов и обязательств. Последний показатель должен быть чистым и справедливым.

Таким образом, считается, что в гудвилл можно включить репутационные показатели, наработанную базу клиентов, их лояльность, имеющиеся внутри фирмы ноу-хау, созданную корпоративную культуру, привлеченный экспертный персонал и многое другое.

Зачем гудвилл нужен?

Во-первых, он позволяет оценить финансовое положение компании в полном объеме (в том числе и в стратегической плоскости). Гудвилл влияет на показатели рентабельности активов, а также собственных средств.

Во-вторых, через гудвилл можно проанализировать такие позиции, как влияние используемого зарегистрированного бренда, лояльность клиентов и так далее. Если данный показатель будет высоким, то бизнес считается устойчивым: развитость клиентской базы во всех случаях дает преимущество корпорации перед возможными конкурентами.

В-третьих, ориентируясь на гудвилл, можно понять, нет ли снижения стоимости компании из-за внешних и внутренних негативных факторов.

Сила бренда — оценивается экономически?

Да. Считается, что фирмы, имеющие более раскрученные товарные знаки, приносят и больше доходов. Kantar отмечал, что если вы вкладываете, например, в такие проекты из ТОП-10 — 100 долларов в 2006 году, то в 2023 — такая инвестиция принесет вам 534 доллара. Для сравнения: более слабые фирмы дадут доход от 224 до 345 долларов.

А примеры можно, когда репутационные издержки влияли на стоимость компании?

Конечно. В середине 80-х между Texaco и Pennzoil произошел судебный конфликт. Информация о противостоянии утекла в СМИ, из-за чего капитализация всех конфликтующих сторон рухнула на 3,4 млрд долларов. Как только ситуация улучшилась — благосостояние фирм поднялось на 2,3 млрд долларов. Некоторые исследователи считают, что есть прямая взаимосвязь подобных судебных разбирательств и стоимости акций фирм: подан иск — ценные бумаги ответчика тут же проседают на 1%.

Какие еще варианты снижения гудвилл возможны?

Например, если в сети широкомасштабно начали распространять негативную информацию, которая бьет по фирме. Здесь может быть и неуважение клиентов, и пересмотр старых параметров сотрудничества, и отказ от клиентоориентированности, и утечки персональных данных, и многое другое.

Вполне очевидно, что после получения подобных сведений — не все клиенты начнут взаимодействовать с фирмой, которая вызывает вопросы. Это, в свою очередь, сокращает доходность. Последнее — влияет на финансовую устойчивость корпорации.

Бесплатный поиск, мониторинг и регистрация товарных знаков  и других объектов интеллектуальной собственности.

Поиск по программам

Регистрация программы

Теги:
Всего голосов 5: ↑5 и ↓0+5
Комментарии0

Что делать, если партнер вышел за пределы договорных условий при использовании вашей интеллектуальной собственности?

В этой ситуации у правообладателя есть несколько вариантов:

  • Применить те меры ответственности, которые были определены заключаемым лицензионным договором;

  • Также можно, например, потребовать прекратить противоправные действия; уничтожить производимый контрафактный товар; возместить убытки или заставить выплатить компенсацию.

У правообладателя есть возможность самостоятельно определять наиболее выгодный для себя путь из предусмотренного выше

Так, например, по одному из дел — субъект, используя положения статьи 1301 Гражданского кодекса РФ, а не договора, взыскал с нарушителя почти 800 тысяч рублей за незаконное использование своей программы.

Были и такие случаи, когда правообладатель взял на вооружение наиболее эффективные методы защиты, предусмотренные как законодательством, так и договором. Например, за нарушение прав на зарегистрированный товарный знак контрагент заплатил 500 тысяч рублей: 250 тысяч были взысканы в качестве неустойки, а еще 250 тысяч — как компенсация за нарушение. Суд учел, что партнер не стал убирать товарный знак со своих площадок даже после того, как срок действия разрешающего контракта истек.

А еще есть ли какие-то иные случаи, когда выходят за пределы договора?

Да.

И их много. Чаще всего проблемы возникают, если:

  • используют объект не теми способами, которые были установлены в соглашении;

  • распространяются за пределы территории, оговоренной договором (Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2022 по делу N А57-28023/2021);

  • выпускают товаров больше, чем это предполагается контрактом;

  • также (ко всем перечисленным выше вариантам или отдельно от них) — взаимодействуют с прямыми конкурентами (Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2023 N 13АП-39368/2022, 13АП-39559/2022 по делу N А56-60251/2022).

Есть и нестандартные случаи. Пример. Две фирмы. Одна — когда-то заключила договор коммерческой концессии и некоторое время оказывала услуги в сфере общественного питания, используя товарный знак контрагента, а также его ноу-хау. В контракте четко прописывалось, что после прекращения взаимодействия между партнерами — конкурировать субъектам прямо или косвенно нельзя в течение трех лет запрещалось. При нарушении этого условия предусматривалась санкция — неустойка в миллион рублей. Прекратив взаимодействие, фирма-партнер забыла об этом положении заключенного договора. Факт несоблюдения положений контракта был запротоколирован со стороны правообладателя. Он обратился в суд, с нарушителя взыскали указанную сумму в полном объеме (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.01.2025 N 17АП-11753/2024-ГК по делу N А71-10884/2024).

Выводы

1. В заключаемом контракте нужно детально прописать все важные условия (территория, где будет осуществляться деятельность, способы использования объекта интеллектуальной собственности, объемы выпуска товара и многое другое). Также желательно указать размах санкции за нарушение требований.

2. Правообладателю предстоит наблюдать за организацией бизнеса своего партнера. Это можно сделать, анализируя, например, отчеты контрагента. При обнаружении нарушений — быстро и эффективно реагировать на возникшие ситуации.

Бесплатный поиск, мониторинг и регистрация товарных знаков  и других объектов интеллектуальной собственности.

Поиск по программам

Регистрация программы

Теги:
Всего голосов 4: ↑4 и ↓0+4
Комментарии0

Считается ли патент публикацией, если я хочу получить научную степень?

Порядок присуждения ученых степеней определяется соответствующим Постановлением Правительства РФ.

Этот документ гласит: претендующие перед защитой должны представить основные положения своего труда — в специальных рецензируемых Высшей аттестационной комиссией изданиях.

Количество подобных публикаций зависит от уровня степени (кандидат или доктор), а также сферы деятельности. Так, например, в общем порядке для докторских по гуманитарному направлению требуется от 15 статей. По остальным наукам — от 10. Для кандидатской — требования иные: в гуманитарной сфере — от 3 статей, по остальным — от двух.

К подобным публикациям, подчеркивает Правительство, приравниваются «на основании рекомендации Комиссии» — патенты и свидетельства о госрегистрации.

А можно примеры защищенных диссертаций, где упоминаются патенты?

Конечно.

В 2005 году Герштанский О.С. стал доктором наук, представив свою работу «Интенсификация добычи высокопарафинистой нефти на поздней стадии разработки многопластовых месторождений Казахстана». Основное содержание труда было опубликовано в 95 работах, в том числе 66 патентах.

В 2018 году в другом диссовете была представлена докторская Вертиковой Е.А., посвященная созданию и изучению исходного материала для селекции зернокормовых культур в условиях Нижнего Поволжья. Основные положения — были опубликованы в 62 научных работах, в том числе 8 патентах на селекционное достижение.

В 2019 году Разгонова М.П. представила для защиты свою кандидатскую — «Разработка технологии получения биологически активных веществ методом сверхкритической СО2-экстракции из корня дальневосточного женьшеня PANAX GINSENG C.A. MEYER». Положения диссертации были ранее опубликованы в 6 статьях рецензируемых журналов российского и международного уровней, 4 патентах. Кроме того, издано также учебное пособие.

Получить патент на изобретение можно здесь.

Теги:
Всего голосов 6: ↑6 и ↓0+8
Комментарии0

Как зарегистрировать топологию интегральных микросхем?

Микросхемы присутствуют в любой современной технике.

Интегральная микросхема — микроэлектронное изделие, являющееся совокупностью электрически связанных между собой различных элементов (транзисторов, резисторов), сформированных в полупроводниковой монокристаллической пластине. Объективными достоинствами микросхем считаются: высокая технологичность, минимальный размер, надежность и последующая ремонтопригодность создаваемых на основе их технических изделий.

Топология интегральной микросхемы показывает связь всех вышеупомянутых элементов, их геометрическое и пространственное расположение на материальном носителе.

Регистрация топологии интегральной микросхемы в Роспатенте позволяет автору юридически защитить придуманное им оригинальное расположение размещенных элементов на поверхности созданного им изделия.

Порядок регистрации следующий:

1. Подается заявка в Роспатент. Обращающемуся правообладателю надо собрать пакет документов. В их список входит:

  • соответствующее заявление о госрегистрации;

  • депонируемые материалы (которыми можно идентифицировать данную топологию, включая реферат);

  • согласия (здесь потребуется разрешение на обработку персональных данных, а также одобрение автора на указание сведений, представленных в заявлении);

  • подтверждение того, что государственная пошлина была оплачена в срок;

  • доверенность представителя.

1.2. Обязательно оплачивается госпошлина:

  • организации за регистрацию топологии заплатят 4500 рублей, физические лица — 3000 рублей;

  • если необходимо внести корректировки в документы заявки до госрегистрации, то потребуется уплатить 1200 рублей;

  • если необходимо изменить депонированные документы и материалы (и выдать обращающемуся новое свидетельство о регистрации до размещения информации в госбюллетене), то организации за эту корректировку заплатят 2500 рублей, граждане — 1200 рублей.

2. Представленные в Роспатент материалы обязательно проверяются экспертами ведомства. Если к ним нет никаких претензий, то заявка удовлетворяется, а топология интегральной схемы регистрируется.

Подробные правила оформления представляемой в Роспатент документации можно посмотреть здесь.

Правообладателю топологии принадлежит исключительное право использования ее на коммерческой основе: например, он может воспроизводить объект полностью или частично, включая его в интегральную микросхему. Или ввозить на территорию РФ топологию, интегральную микросхему, построенную на основе топологии, или изделие, включающую в себя такую микросхему.

Срок исключительного права на законное использование топологии интегральной микросхемы составляет 10 лет (с момента первого официального использования или с момента официальной регистрации). Если указанный десятилетний период истек, то топология становится общественным достоянием и ее могут использовать свободно.

Если Вам нужна помощь с регистрацией топологии интегральных микросхем, обратитесь к нам. Кстати, если Вы разрабатываете программное обеспечение для них, не забудьте внести его в Реестр отечественного ПО.

Теги:
Всего голосов 5: ↑5 и ↓0+5
Комментарии4

Как защитить дизайн сайта с помощью патента на промышленный образец (дизайн)

Для юридической защиты дизайна сайта можно использовать сразу несколько способов.

1. Регистрация внешнего вида портала как промышленного образца. Формат оформления документов стандартен: первоначальный патентный поиск — подача заявки — госэкспертиза — принятие решения (патентование происходит, если объект отвечает признаку мировой новизны и оригинальности).

Есть ли позитивные примеры в этом плане?

Есть. Госорганы предоставляют правовые гарантии как всему интерфейсу сайта в целом (ПО № 128539), так и отдельным частям (например, иконке мобильного приложения — ПО №91047).

2. Сайт может рассматриваться как объект авторских прав. Это означает, что если поставить внизу знак копирайта, произвести депонирование ресурса, то созданный дизайн вполне защищаем с точки зрения Гражданского кодекса РФ.

А были ли случаи в судебной практике, когда дизайн интернет-портала копировался и становился предметом споров?

Да. 

Первую позицию по поводу схожести сайтов обозначил Верховный Суд РФ. Эта инстанция в деле №5-КГ21-14-К2 заявила, что в подобных делах участвующие субъекты обязаны провести многочисленные разнопрофильные экспертизы, ответив на вопросы: что истец подразумевает под объектом авторского права; является ли подразумеваемое таковым; есть ли у истца права на этот оригинальный объект; фиксируется ли действительное и реальное совпадение HTML-кодов рассматриваемых ресурсов. Так как у суда не хватает профессиональных знаний в этой сфере, то надлежит всегда подключать к процессу специалистов, могущих дать квалифицированное мнение.

Вторую — нижестоящие суды. Они отмечают, что если контролирующий орган власти (например, Федеральная антимонопольная служба) самостоятельно или по заявлению заинтересованной стороны обнаружила дубликаты ресурсов, предлагающих продажи сходной продукции, то это прямо нарушает законодательство о конкуренции (Решение от 23 марта 2020 г. по делу № А63-24603/2019).

Получить патент на дизайн можно здесь.

Теги:
Всего голосов 5: ↑4 и ↓1+3
Комментарии0

Можно ли использовать иероглифы или знаки не на кириллице или латинице в российских товарных знаках?

Это не запрещено российским законодательством. 

Можно примеры, когда такие бренды были зарегистрированы?

Конечно. Сразу отметим, что подобных обозначений в базе данных Роспатента не так много. Расскажем о самых примечательных. 

Товарный знак предпринимателя Агафоновой Ирины Михайловны был зарегистрирован в 2022 году в классах МКТУ № 3 и 35. Переводится как «новая радость».

Товарный знак Сбербанка. Самая крупная российская финансовая структура зарегистрировала бренд, включающий в себя фирменный логотип на русском и китайские иероглифы, обозначающие слово «банк». Как рассказывали РБК в пресс-службе организации, обозначение подавалось в Роспатент «исходя из потенциальной перспективы работы с китайской аудиторией в приграничных с КНР регионах».

Бренд «Ереванского коньячного завода». Товарный знак включает в себя: латиницу, слова на армянском языке и изобразительные элементы.

Как видите, особых проблем нет. Так что можно смело использовать иероглифы и другие алфавиты в своих брендах.

Теги:
Всего голосов 6: ↑6 и ↓0+7
Комментарии0

Ближайшие события

Четыре статьи о редкоземельных элементах, которые вы могли пропустить

Редкоземельные элементы стали нынче очень модными. Наша редакция еще в 2023 году запустила серию статей на эту тему. Мы решили собрать ссылки на них в одном посте. 

В самом первом материале мы подробно рассказали обо всех РЗЭ. Трем элементам мы уделили особое внимание. Здесь мы написали про скандий, тут про празеодим. А еще не забыли про диспрозий.      

Мы подробно описали, как добываются, где применяются и, разумеется, особое внимание уделили патентному аспекту. 

Всем приятного прочтения! 

Теги:
Всего голосов 5: ↑5 и ↓0+5
Комментарии0

Почему так важен приоритет при регистрации товарного знака

Вы разрабатываете бренд, а потом решаете зарегистрировать его в Роспатенте. Подав самостоятельно заявку в ведомство, неожиданно узнаете, что конкурент опередил, получив приоритет. Расскажем об этом аспекте подробно в нашей статье.

Что это такое — приоритет?

Приоритет определяется по конкретному числу в календаре.

При этом отсчет может быть разным:

  • исходя из даты, когда подали заявку на регистрацию. Она устанавливается на основе формы 940. Это справка, выдаваемая Роспатентом при принятии документов для рассмотрения. Поэтому если вы направили необходимые материалы для оформления своего бренда 1 февраля, а ваш конкурент — 10 февраля, то в этом случае приоритет будет у вас;

  • если вы направляете заявку на регистрацию в странах Мадридского соглашения, то можно использовать международный (конвенционный) приоритет. Предположим, что вы сначала решили зарегистрировать свой товарный знак в трех странах-участницах этого договора, а потом, в течение полугода с момента подачи первой заявки, вам пришла идея расширить список заявленных государств. Вы ее реализовали. В этом случае в новых странах вы будете ориентироваться на дату первой заявки (у вас будет действовать приоритет);

  • если вы представляли свой товар с соответствующим брендом на какой-нибудь выставке, то у вас есть еще полгода для того, чтобы оформить это обозначение в ведомстве. Датой приоритета станет тот день, когда вещь с соответствующим знаком была в первый раз показана публике во время подобного мероприятия.

Посмотреть дату приоритета можно, используя результаты поисковой выдачи сайта «Онлайн Патент»:

И что это значит?

Приоритет важен для отсчета нескольких дат:

  • Во-первых, если возникнет конфликт между поданными заявками, то регистрирующее ведомство ориентируется на того, кто первым обратился. Следует учитывать, что если поданы одновременно две похожие заявки, то Роспатент предоставляет конкурентам время: предполагается, что экономические противники могут договориться. Если этого не происходит, все заявки принудительно отзовут;

  • Во-вторых, от приоритета начинается отсчет срока действия исключительного права на бренд (если его зарегистрируют).

Учитывайте, что приоритет не дает вам никаких прав на товарный знак. Он лишь фиксирует начало определенного периода.

Это означает, например, что вы не можете, подав заявку на регистрацию, начать рассылать сообщения с требованиями заплатить компенсацию за использование бренда. Такие возможности у вас появятся только после того, как будет произведена госрегистрация и вы получите свидетельство. 

Зарегистрировать товарный знак можно здесь

Теги:
Всего голосов 5: ↑5 и ↓0+5
Комментарии0

Как кадровому агентству защитить свою интеллектуальную собственность

Как и любая другая компания, кадровое агентство может защитить в Роспатенте любую свою интеллектуальную собственность, получив патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также свидетельства на товарные знаки, программы для ЭВМ и базы данных. Ограничений здесь никаких нет. Главное — чтобы предоставленные к регистрации объекты соответствовали нормативным требованиям Гражданского кодекса РФ.

В то же время (судя по практике), кадровые агентства предпочитают регистрировать в первую очередь свои товарные знаки. В базе данных Онлайн Патента десятки подобных брендов: «Кадровое агентство «Выбор»«Кадровое агентство «Искрим»«Кадровое агентство «Эра людей»«Федеральное кадровое агентство «Города»«Кадровое агентство «Солнечный круг М» и многие другие.

Хотя у того же Хэдхантера есть и патенты на промышленные образцы (дизайн интерфейса сайта), и свидетельства на базы данных, и программы

Зачем кадровые агентства получают свидетельства о регистрации своих товарных знаков?

Свидетельство о регистрации — это серьезный охранный документ. Он, например, эффективно защищает от ушлых конкурентов или «патентных троллей», которые так и норовят перехватить раскручиваемый бренд.

Кроме того, оформленный в ведомстве товарный знак позволяет:

  • Индивидуализировать вас и ваши услуги на рынке;

  • Создавать франшизную сеть;

  • Привлекать к юридической ответственности возможных нарушителей ваших интеллектуальных  прав, взыскивая с них до 5 млн рублей.

Как происходит регистрация товарного знака в России?

Здесь есть два пути: вы можете осуществить эту процедуру самостоятельно или обратиться к профессионалам своего дела — патентным поверенным.

Самостоятельная регистрация предусматривает:

  • Необходимость сбора пакета документов с выбором нужного класса или классов МКТУ (это специальный классификатор по сферам деятельности);

  • Направление собранного в Роспатент.

Допустили серьезные ошибки в оформлении? Ведомство, проводя экспертизы, может отказать в юридической защите представленному обозначению. Процедуру в этой ситуации придется начинать заново, теряя время и оплаченные ранее пошлины.

Вполне очевидно, что таких проблем нет в тех случаях, когда вы обращаетесь к профессионалам.

Бесплатный поиск, мониторинг и регистрация товарных знаков  и других объектов интеллектуальной собственности.

Поиск по программам

Регистрация программы

Теги:
Всего голосов 6: ↑5 и ↓1+4
Комментарии0

Как запатентовать технологию?

У технологии (ИТ-технологии, технологии производства чего-либо и т.д.) нет внешнего вида, поэтому можно защитить права только на “суть” этого решения — на последовательность действий, которые образуют целевую технологию. Единственная возможная форма правовой охраны — изобретение, потому что полезная модель позволяет защищать только устройства (а не вещества и не способы).

Примеры технологий, которые охраняются как изобретения:

Охранять в форме изобретения можно почти любую технологию. Для усиления правовой охраны можно выявить, помимо способа, дополнительные объекты патентования. Так как на практике доказать нарушение прав на запатентованный способ сложно и лучше подстраховаться.

Бесплатный поиск, мониторинг и регистрация товарных знаков  и других объектов интеллектуальной собственности.

Поиск по программам

Регистрация программы

Теги:
Всего голосов 5: ↑4 и ↓1+4
Комментарии0

Что такое право преждепользования?

Представим ситуацию. Человек некоторое время назад самостоятельно придумал изобретение, создал полезную модель или промышленный образец, а потом добросовестно использовал или готовился к использованию указанного объекта интеллектуальной собственности. Другой гражданин независимо от первого, но несколько позже или параллельно, — не только придумал, но и зарегистрировал сходно сконструированное в Роспатенте. Такое юридическое оформление не лишает  первого инноватора возможности и дальше безвозмездно и без увеличения объемов применять на практике свой продукт. Это и называется правом преждепользования (статья 1361 Гражданского кодекса РФ).

Можно ли передать право преждепользования другому?

Да. Однако подобная передача права возможна только совместно с той фирмой, где когда-то применялась первоначальная разработка или только хотели внедрить проект.

Как доказать факт преждепользования в суде?

Здесь все достаточно сложно.

Во-первых, надо подтвердить, что решение преждепользователя является тождественным (или эквивалентным) уже запатентованному. Для этого нередко назначают экспертизу.

Во-вторых, важна самостоятельность придуманного и добросовестность создателя.

В-третьих, необходимо представить документы, фиксирующие, что субъект либо использовал созданное, либо вел активную подготовку к внедрению своего проекта в производство (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10). Здесь важно учитывать две детали:

  • Первая — научные исследования, теоретические разработки, не касающиеся непосредственного внедрения идеи на практике не считаются необходимыми стартовыми приготовлениями;

  • Вторая — для возможной реализации у субъекта должны быть ресурсы и нужный объем мощностей.

В-четвертых, надо указать объем преждепользования. Он устанавливается судом с учетом позиции финансово-экономической экспертизы и исчисляется преимущественно в количественных показателях производимого в год.

А если у меня есть карточки на маркетплейсе, их заблокировали, то можно ли применить право преждепользования в этом случае?

Да. Опять же — потребуются многочисленные документы и доказательства. Они должны подтвердить, что соответствующий объект использовался до даты приоритета конкурента. К списку возможных материальных аргументов, принимаемых в этой ситуации, относят многочисленные чеки, накладные, трафареты, которые применялись для создания подобных товаров, скриншоты интернет-страниц и многое другое.

Бесплатный поиск, мониторинг и регистрация товарных знаков  и других объектов интеллектуальной собственности.

Поиск по программам для ЭВМ

Регистрация программы для ЭВМ

Теги:
Всего голосов 5: ↑5 и ↓0+5
Комментарии0

Как архитектору защитить дизайн своих проектов

Создание архитектурных композиций как на бумаге, так и в реальности защищается российским законодательством. Единственное — правообладатель должен правильно оформить юридическую документацию, регламентирующую взаимодействие с заказчиком.

На что обратить внимание при подготовке к сотрудничеству?

1. Разработанный дизайн-проект лучше всего задепонировать (это подтвердит первенство в случае споров в суде по поводу авторства). Очевидным преимуществом станет и наличие разнообразных публикаций интерьеров в профильных журналах, договоры с визуализатором или фотографом по поводу передачи исключительных прав на созданное изображение, а также различные исходные файлы, подтверждающие, например, процесс придумывания.

2. Если создание обуславливает конструирование отдельных оригинальных объектов (например, уникальной формы стола для кухни и гостиной), то в этом случае их можно зарегистрировать как промышленные образцы.

3. Если по договору подряда предусмотрена разработка архитектурного проекта с последующей передачей его заказчику, то по общему правилу (если иного не установлено в оформленном контракте) исключительные права на созданное переходят от автора к приобретателю.

Судебная практика по этому вопросу

Правоприменители отмечают, что:

  • архитектурные решения — это составная часть проектной документации. Соответственно, объектом авторского права является архитектурный проект (иначе говоря — архитектурная часть используемой документации, в которой было выражено архитектурное решение — Постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 N 5816/11 по делу N А32-47315/2009-48/723-2010-68/15);

  • оснований для взыскания компенсации за разработанный дизайн-проект не будет, если субъект не может доказать, что предлагаемая им конструкция действительно, реально (Определение Верховного Суда РФ от 02.11.2015 N 305-ЭС15-14208 по делу N А40-145318/14) и масштабно использовалась правонарушителем (концепция дизайн-проекта, созданная после архитектурного конкурса, без привязки к местности и без подробной проработки деталей не квалифицируется с гражданско-правовой точки зрения — Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2019 N 18АП-3658/2019 по делу N А47-8968/2018).

  • нарушитель выплачивает возмещение в том случае, если фиксируется прямое несоблюдение заключенного контракта. Например, приобретатель без предусмотренного согласования с разработчиком отдает созданный архитектурный проект на доработку другим бюро (Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2017 N 10АП-10961/2017 по делу N А41-10607/17) или размещает его в открытом доступе (Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2020 N 01АП-5951/2020 по делу N А11-10078/2019).

Что можно порекомендовать архитекторам? Фиксируйте каждый свой шаг в переписке или в договоре. Не отдавайте дизайн-проекты без условий обязательного согласования возможных бумажных или строительных корректировок. И промышленные образцы (патент на дизайн) никто не отменял.

Теги:
Всего голосов 5: ↑5 и ↓0+5
Комментарии2

Информация

Сайт
onlinepatent.ru
Дата регистрации
Численность
51–100 человек
Местоположение
Россия
Представитель
Oksana_Nedvigina